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    [ 龍城飛將 ]——(2009-11-4) / 已閱6535次

    許霆案件:事實認定問題,適用法律問題?

    龍城飛將


      刑事案件的審理,實質上分為兩個階段。第一階段的任務是認識事件,認清事實,確認事實。第二階段,根據確認的事實,對照相應的法律,若法律有明文規定,就判決有罪。若法律沒有明文規定,就判決無罪。

      許霆案件,引起了全國的討論。觀點很多,100個就有100個觀點。但基本上可以分為“有罪派”與“無罪派”,即“挺許派”和“倒許派”兩大陣營。有罪派內部又派生出許多觀點,有輕罪派、重罪派、侵占罪、詐騙罪、搶劫罪。無罪派中又有人主張不當得利,也有專家指出,許霆的行為是法律上沒有明確規定的新的行為。從根本上講,無論雙方觀點如何不同,“挺許派”、“倒許派”,都是善良一派。

      就許霆案件而言,是一個法律適用問題,不是事實認定問題。事實,基本上清楚了;適用法律,卻找不著。因此,問題出在,有罪派想套一個罪名,一個罪名不成立,就換一個罪名。這就是為什么出現許多罪名,百芳斗艷。這么多罪名同時出現,而且很多是著名的法律專家們主張,就說明在法律適用上遇到了困惑,找不到合適的罪名。而無罪派,或者全國的輿論,并不是一定頑固地堅持許霆無罪。他們只是說,在現行法律框架下,許霆的行為不符合法律的具體規定。

      過去一些冤案,如云南的杜培武,湖北的佘林祥,都是在事實認定上出了問題。若事實認定是正確的,給他們的判決就不會錯了。但許霆案件的事實是清楚的,問題出在對法律的適用上。

      有罪派又主張,刑法關于盜竊罪沒有具體規定,所以,許霆有惡意,有行為,拿了自己不該拿的錢,是犯了盜竊罪。無罪派承認許霆有貪心,有行為,拿了自己不該拿的錢,但這不等于犯了盜竊罪,并不認為法律對盜竊罪沒有具體規定,主張對刑法的適用,一定要慎之又慎,一定要嚴格地按照法律的字面規定執行。

      有罪派極力避開“無罪推定”、“罪刑法定”、“法無明文規定不為罪”這些基本的刑法原則。躲避不了的時候就說,理解這些原則,要靈活,要辯證法,不要機械,不要形而上學。甚至還有刑法專家說,這些原則在中國沒有開始應用。言下之意,就是說,可以“有罪推定”,“法無明文規定也可以定罪”了。無罪派指出,這已經不是原則,而是我國刑法具體的法律規定,一定要嚴格地按照執行這些具體規定。

      有罪派不斷在使用類推、比喻,用進入別人房間、美女脫衣引誘、小孩玩棒棒糖等論證許霆就是犯了盜竊罪。無罪派主張,法律規定對刑事案件不能比喻,不能類推,只要具體的法律規定,具體的文字規定,不要任意擴大解釋。

      有罪派主張,盜竊的要件是“公開”,許霆的行為是公開的,實際上是“秘密的”,所以許霆犯盜竊罪。無罪派主張,最高院司法解釋講到,盜竊就是“秘密竊取”,不“秘密”就不是盜竊。你能夠證明“公開”=“秘密”,就可以證明你的觀點。

      有罪派認為,許霆有罪是肯定的,主要精力放在討論罪的輕與重問題。無罪派主張,根據罪刑法定,無罪推定,法無明文規定不為罪的規定,找到事實與法律規定的連結點,再講許霆有罪,否則,先不要講他有罪。論證了有罪,再談罪的輕與重的問題。

      有罪派中有人反駁許霆行為屬民事上的不當得利的觀點:“難道民法上的行為就不構成犯罪了嗎?為什么一說到不當得利就是無罪呢?不當得利可以是侵占,也可以是盜竊” 。無罪派并不否認刑事案件與民事行為有時會重合,但具體到許霆案件上,需要具體地說明為什么這時的不當得利就是盜竊罪,而不是其它的罪?根據是什么?還可能反問:“難道不當得利一定就是盜竊罪嗎?”

      有罪派認為,許霆在法庭上自辯是認罪態度不好。無罪派主張,許霆有自辯的權利。許霆自辯很拙劣,不能證明他就是盜竊,只能說明,他為了自辯,又畏于法庭的威嚴,說話不合乎邏輯。許霆應當悔過,事實上他也是對自己的行為很后悔的,影響了自己一輩子,連累了一家老小。

      依有罪派的觀點,許霆不承認自己是盜竊罪,就是認罪態度不好。這么說來,由于他認罪態度不好,就理所當然地應當判他犯盜竊罪。若許霆承認自己是盜竊罪,虔誠地認罪,也應當判他犯盜竊罪,因為他自己已經認罪了。這樣,實際上,他悔罪,是犯盜竊罪。不悔罪,只是悔過,也是盜竊罪。無論進退,都是犯盜竊罪。如某些法律專家所言,他犯盜竊罪,早已是“肯定的”了。無罪派認為,許霆的罪與非罪尚存在爭議,令他現在悔罪,為時過早。而許霆已經在悔過,應當承認他的主觀惡性并不大。

      有罪派要求許霆退賠多拿銀行的錢,庭審結束后還有人一再追著許霆的父親問何時還錢。其實,許霆此時已經無力償還,5萬元被偷,10萬元做生意被套,退賠只能是他的父親賣掉賴以生存的房子。給他判了重刑,他更無力退賠這筆錢。無罪派在這個問題上沒有多發言,若鼓勵他父親不要“子債父還”,會加重法官給許霆判罪的決心。若鼓勵“子債父還”,并不能把握法院能否依照現代“罪刑法定”的原則判決?“子債父還”實際上并不符合現代法治原則嗎。

      成都的“許霆”,看到機器里插著銀行卡,就取了43000錢。與廣州許霆案的相似之處在于,都是處于社會下層,都是初犯,都是在天上掉下的餡餅面前一時把握不住自己,都是愿意退賠。但成都“許霆”被判有期徒刑3年,緩刑4年。此案,與廣州許霆有實質上的不同。成都“許霆”的行為,法律上有明文規定,構成信用卡詐騙罪。而廣州許霆的行為卻是法無明文規定。

      有罪派大多是“法律人”,其中包括法學專家。無罪派不乏法學專家,更多的是不懂法律。

      有罪派給許霆的定性是盜竊,無罪派卻認為,是銀行機器出錯,給錯了錢。

      有罪派很費力地在許霆的具體事實與法律規定之間找等號。無罪派認為,許霆案件其實不復雜,是人為地搞復雜了。根據《刑法》第三條,法律有規定為罪,則判有罪。法律沒有明文規定為罪,則判無罪。

      有罪派中有人批評無罪派,“你們不懂法律”,“許霆是有罪的,怎么說你們就是聽不懂”。無罪派回答:你能夠把許霆案件的具體事由給廣大不懂法律的老百姓說懂,你的法律就算是學到家了。

    關于許霆案件,本人寫了30多篇文章,歡迎到本人博客上來提出批評意見
    寫于2008.3.17
    電郵:zjysino@163.com
    博客:http://blog.sina.com.cn/u/1430985877

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