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    [ 溫躍 ]——(2010-4-16) / 已閱14069次

    溫躍:從馬堯海等聚眾淫亂案談起(一)

    溫躍


    1、2009年8月17日,秦淮公安分局白鷺洲派出所的警員發(fā)動(dòng)了一次突襲,闖入了網(wǎng)友的隱秘“性聚會(huì)”。在一家連鎖酒店的房間里,5名網(wǎng)民被當(dāng)場(chǎng)抓獲。隨后,又順藤摸瓜抓獲了17人。這些人中,有大學(xué)教授,也有普通打工者。22人以“聚眾淫亂”被檢查機(jī)關(guān)起訴,22人的被告陣容,創(chuàng)造了1997年修訂刑法13年以來,以“聚眾淫亂”罪名起訴的最高紀(jì)錄。 2010年4月7日南京秦淮區(qū)法院不公開審理這起聚眾淫亂案。

    2、一石激起千層浪,這個(gè)一直沒有受到人們關(guān)注的“聚眾淫亂罪”走入公眾視野,成為焦點(diǎn)問題。在這場(chǎng)混亂的輿論大戰(zhàn)中,涉及兩個(gè)不容混淆但總是被爭(zhēng)論雙方混在一起談?wù)摰膯栴}:(1)依照現(xiàn)行刑法,馬堯海等是否構(gòu)成聚眾淫亂罪?(2)聚眾淫亂罪的設(shè)置是否合適、正當(dāng)?是否應(yīng)該被廢除?

    3、先討論第一個(gè)問題。

    4、我們還是首先看看法條。中華人民共和國《刑法》第301條:“聚眾進(jìn)行淫亂活動(dòng)的,對(duì)首要分子或者多次參加的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引誘未成年人參加聚眾淫亂活動(dòng)的,依照前款的規(guī)定從重處罰。”

    5、非常簡(jiǎn)明扼要的法條,其罪狀部分只有“聚眾進(jìn)行淫亂活動(dòng)的”九個(gè)字,但含義是非常清楚的,司法界和學(xué)術(shù)界從沒有感覺到困惑。所謂“聚眾”就是指三人以上。所謂“進(jìn)行淫亂活動(dòng)”主要是指性交行為,但除此之外,還應(yīng)包括其他刺激、興奮、滿足性欲的行為,如手淫、口淫、雞奸等行為。

    6、根據(jù)301法條,馬堯海等構(gòu)成聚眾淫亂罪沒有任何懸念。但是馬堯海及其辯護(hù)人和挺馬的公眾里有不少人信誓旦旦地宣稱馬堯海等不構(gòu)成聚眾淫亂罪。我們逐條分析他們的理由:

    7、(1) 馬堯春:“大家你情我愿,我沒有對(duì)不起別人,沒有強(qiáng)迫任何人。你讓我抱,我就抱,你不讓我抱,我就不抱。我不否認(rèn)有這個(gè)事情,但要定這個(gè)罪,我就覺得不服。”

    【溫躍點(diǎn)評(píng)】聚眾淫亂罪立法就是為了處罰大家你情我愿的集體性行為的,如果參與的女方不同意,違背女人意志,就不是聚眾淫亂罪了,而是強(qiáng)奸罪了。因此,參與者都是自愿的,不能阻卻聚眾淫亂罪的構(gòu)成。

    (2)馬堯春:“我沒有感到刺激,就像打牌一樣。大家也是在交流,裸體也可以交流。聊聊天,很自然地做一下愛。”“他需要從中獲得的并非快感,而是轉(zhuǎn)移注意力,讓自己不再想起前妻。”想“再找個(gè)老婆”,換句話說,馬堯春等認(rèn)為他們不是為了尋求下流無恥的精神刺激,因此,不構(gòu)成聚眾淫亂罪。

    【溫躍點(diǎn)評(píng)】立法上的“淫亂活動(dòng)”僅僅是指滿足性欲的性交、手淫、口淫、雞奸等行為,并不過問你出于何故從事性交、手淫、口淫、雞奸等行為。即使你是為了忘記前妻或再找個(gè)老婆而與眾人性交、手淫、口淫、雞奸等行為,你行為的動(dòng)機(jī)“忘記前妻”“再找個(gè)老婆”并不能阻卻你構(gòu)成聚眾淫亂罪。至于你在性交、手淫、口淫、雞奸等行為中是否感到刺激,那更是無關(guān)緊要的事情。你當(dāng)然可以把淫亂活動(dòng)看成是“很自然地做一下愛”,但法律不是這樣看待的,現(xiàn)在是法律審判你,不是討論你的性觀念的合理性和趣味性。過去有學(xué)者愚蠢地為聚眾淫亂罪設(shè)置行為目的:“為了尋求下流無恥的精神刺激”,其實(shí),這罪名的行為目的就是性刺激,“下流無恥”是對(duì)這種性刺激的道德評(píng)價(jià),完全不必要在刑法中添加這種道德定語。何況本罪中,犯罪目的不是構(gòu)成要件。

    (3)馬堯海說,就是通過出去游玩,然后大家說玩一玩,就脫脫衣服互相看看,想做的就做一做。而且,大部分人都不是通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)來的,這更證明自己這個(gè)群主不是組織者。

    【溫躍點(diǎn)評(píng)】馬堯海并不否認(rèn)自己建立了群,并組織過大家出去游玩,并承認(rèn)在游玩時(shí)大家“脫脫衣服互相看看,想做的就做一做”,并且多次組織過大家出去游玩。呵呵,法院僅憑上述馬堯海承認(rèn)的事實(shí)認(rèn)定馬堯海是聚眾淫亂的組織者,屬于聚眾淫亂罪的首要分子好像一點(diǎn)也不過分吧?再說,聚眾淫亂罪不僅處罰首要分子,積極參加者也要被追究刑事責(zé)任的。

    (4)馬堯海說,參加我們這個(gè)活動(dòng)比搞第三者要高尚,因?yàn)槲覀冞@個(gè)活動(dòng)很真實(shí),參加活動(dòng)的夫妻之間沒有什么好隱瞞的,很多男人都是為了讓自己的老婆快樂才參加這個(gè)活動(dòng)的,他們自己不能滿足自己的老婆,夫妻感情又好,就讓老婆參加一下這種活動(dòng),有什么不好嘛。搞第三者偷偷摸摸的,見不得人,不如我們。

    【溫躍點(diǎn)評(píng)】暫且不談22個(gè)被告中只有兩對(duì)夫妻這一事實(shí),就算都是夫妻,也都是為了讓自己的老婆快樂才參加這個(gè)活動(dòng)的,都是高尚的坦坦蕩蕩的君子而沒有任何隱瞞,但是刑法設(shè)置的聚眾淫亂罪并沒有把行為的目的和動(dòng)機(jī)作為犯罪構(gòu)成要件,因此,根據(jù)現(xiàn)行刑法也應(yīng)該認(rèn)定這些人構(gòu)成聚眾淫亂罪。

    (5)為馬堯海辯護(hù)的陜西律師姚永安認(rèn)為,刑法301條規(guī)定的聚眾淫亂罪,是指召集他人胡亂進(jìn)行的猥褻性交行為,而馬堯海從事的活動(dòng)屬于性游戲,是在雙方自愿的情況下一男一女單獨(dú)進(jìn)行,沒有胡亂性交,不構(gòu)成聚眾淫亂罪。換偶是一種“有感情的自愿的行為”,不能算作淫亂。

    【溫躍點(diǎn)評(píng)】所謂的“性游戲”就是姚永安說的“雙方自愿的情況下一男一女單獨(dú)進(jìn)行,沒有胡亂性交”,我前面已經(jīng)說過,自愿與否不能阻卻聚眾淫亂罪的構(gòu)成,是否有感情,這是一個(gè)待查事實(shí)問題,估計(jì)那些行為人自己都不認(rèn)為他們之間之間有多少“感情”,只不過是性游戲、性聚會(huì)而已。再說即使有感情,甚至愛情的一群人之間進(jìn)行性活動(dòng),在現(xiàn)行刑法301條下,也是構(gòu)成聚眾淫亂罪的。“一男一女單獨(dú)進(jìn)行,沒有胡亂性交”完全是姚永安自己在行使刑法解釋權(quán),從301法條上看不出 限定必須是一群人交叉性交才構(gòu)成聚眾淫亂罪的。當(dāng)一群人在一起,即使是每對(duì)一男一女進(jìn)行性交,也是符合聚眾淫亂罪的構(gòu)成的。301條側(cè)重的是“聚眾”,不是“交叉”。“淫亂”是指聚眾后發(fā)生性行為,不是指交叉性交才構(gòu)成淫亂。如果大家在一起這次是A與B性交,C與D性交,E與F性交,下次大家在一起后是A與E性交,B與C性交,D與F性交,盡管每次都是一男一女進(jìn)行的,請(qǐng)問這還是“聚眾淫亂”嗎?

    (6)馬堯海說,“我又沒到大街上去公然地做”。陜西律師姚永安認(rèn)為,“進(jìn)行了兩年多,也沒有影響社會(huì)秩序,不構(gòu)成聚眾淫亂罪。”“聚眾淫亂罪,屬于擾亂社會(huì)公共秩序罪,只有在公開的場(chǎng)合搞,才會(huì)擾亂社會(huì)公共秩序,他們只是在自己家里搞,對(duì)社會(huì)沒有任何影響,連違法都談不上,何談犯罪?”“刑法并沒有把馬堯海的“換偶”行為規(guī)定為犯罪;馬堯海的行為也沒有社會(huì)危害性。”“即使按照現(xiàn)有的法律,也不能判馬堯海有罪”。

    【溫躍點(diǎn)評(píng)】呵呵,原來有的律師喜歡用這種糊弄人的方式接案子呀。看看姚永安的邏輯推理吧:聚眾淫亂罪屬于擾亂社會(huì)公共秩序罪,這個(gè)案件沒有擾亂社會(huì)公共秩序(因?yàn)榫郾娨鶃y是在私人空間進(jìn)行的),所以,這個(gè)案件不是聚眾淫亂罪。這個(gè)三段論問題出在哪里呢?

      在立法上,把一個(gè)罪名放在一個(gè)類罪名下是編排法條的需要,否則刑法中的400多個(gè)罪名胡子眉毛一把抓顯然是不行的。立法者首先要把罪名分類,分類的依據(jù)就是立法者要選出一個(gè)分類的標(biāo)準(zhǔn),例如,把盜竊罪放在侵犯財(cái)產(chǎn)罪目錄下,在侵犯財(cái)產(chǎn)罪目錄下的罪名有個(gè)共同的特點(diǎn)就是這些罪名都侵犯了公私財(cái)產(chǎn)權(quán),公私財(cái)產(chǎn)權(quán)就是刑法理論中所說的在侵犯財(cái)產(chǎn)罪目錄下的那些罪名的犯罪客體。問題是犯罪侵犯的客體是多重的,關(guān)鍵是看立法者從哪個(gè)角度來分類了。例如,79刑法中把貪污罪放在侵犯財(cái)產(chǎn)罪中,而97刑法把貪污罪放在貪污賄賂罪中,由于立法者的編排罪名歸類的不同,導(dǎo)致貪污罪的客體就發(fā)生了變化。很難說97刑法的歸類就比79刑法更高明或者更科學(xué),完全是立法者編排罪名的選擇或者愛好決定的。有學(xué)者就認(rèn)為我國刑法學(xué)犯罪構(gòu)成四要件中最沒有價(jià)值的就是犯罪客體了,因?yàn)榉缸锟腕w的人為性太強(qiáng),仁者見仁智者見智。到目前為止,關(guān)于強(qiáng)奸罪的客體不同學(xué)者的說法都不一樣,有的說強(qiáng)奸罪侵犯了女性的性自由權(quán),有的說侵犯了貞操權(quán),有的學(xué)者不同意侵犯人身權(quán)的說法,因?yàn)橛械膹?qiáng)奸并沒有造成身體傷害。

      97刑法把聚眾淫亂行為歸罪了,放在第六章“妨害社會(huì)管理秩序罪”的第一節(jié)“擾亂公共秩序罪”這類罪名中,立法者的立法動(dòng)機(jī)很清楚,認(rèn)為聚眾淫亂行為侵犯的客體是公共秩序罪。所謂公共秩序,就是通過一定的社會(huì)結(jié)構(gòu)中人們必須共同遵守的生活規(guī)則來維護(hù)的公共生活有條不紊的狀態(tài)。只要行為人實(shí)施了聚眾淫亂行為,立法者就認(rèn)為你擾亂了公共秩序。立法者并沒有限定在公共場(chǎng)所聚眾淫亂,只是強(qiáng)調(diào)“聚眾”,因此,即使是私下空間進(jìn)行聚眾淫亂,也是被立法者認(rèn)為是擾亂了公共秩序。公共秩序不等于公共場(chǎng)所的秩序。例如,同在擾亂公共秩序罪名下的第三百零三條(賭博罪):“以營利為目的,聚眾賭博、開設(shè)賭場(chǎng)或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金 ”是否在私人空間聚眾賭博就沒有擾亂公共秩序從而就不觸犯賭博罪呢?顯然不能這樣解釋法律的。你可以認(rèn)為97刑法的立法者設(shè)置聚眾淫亂罪名不合理或者不正當(dāng),但不能說在97刑法下,私人空間聚眾淫亂不構(gòu)成聚眾淫亂罪。更何況97刑法的立法者把聚眾淫亂行為歸罪,不僅僅是因?yàn)檫@個(gè)罪名擾亂了公共秩序,而且反映了立法者認(rèn)為這種行為“嚴(yán)重?fù)p害善良道德和公序良俗” 。你也可以認(rèn)為當(dāng)時(shí)的立法者的性觀念過于保守,與今天社會(huì)上普遍的性觀念有一定差距,但你不能認(rèn)為“即使按照現(xiàn)有的法律,也不能判馬堯海有罪”。

      如果認(rèn)為在私人空間聚眾淫亂沒有社會(huì)危害性就更加錯(cuò)誤了,97刑法確立了罪刑法定原則,既然刑法把聚眾淫亂行為規(guī)定為犯罪了,只要觸犯了這個(gè)罪名就有刑事違法性,不能再用社會(huì)危害性標(biāo)準(zhǔn)來判斷是否構(gòu)成犯罪了。一個(gè)行為是否有社會(huì)危害性,那是立法者們考慮的問題。對(duì)于適用法律的人來說,既然立法者已經(jīng)認(rèn)為這種行為有社會(huì)危害性并歸罪了,在法律適用時(shí)你就不應(yīng)該再討論這種行為究竟是否有社會(huì)危害性了。刑法第13條的但書,不能隨便亂用的,否則罪刑法定原則就被虛化和擱置了,又要回到以社會(huì)危害性為標(biāo)準(zhǔn)的類推上了。

      綜上所述,依照現(xiàn)行刑法,馬堯海等是構(gòu)成聚眾淫亂罪的。

    8、承認(rèn)馬堯海等是構(gòu)成聚眾淫亂罪并不是說97刑法的聚眾淫亂罪設(shè)置的很合理、很正當(dāng),不能被廢除。因此,下面我們討論另一個(gè)問題:聚眾淫亂罪的設(shè)置是否合適、正當(dāng)?是否應(yīng)該被廢除?(未完待續(xù))

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