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  • 論刑事訴訟法漏洞填補(bǔ)中的類推

    [ 縱博 ]——(2012-3-1) / 已閱10583次

    個別類推即將針對一構(gòu)成要件而定之規(guī)則轉(zhuǎn)用于類似的案件事實(shí)上,因?yàn)槭前岩粋法律規(guī)范準(zhǔn)用在一個它未曾規(guī)整的案件事實(shí)上,所以稱之為個別類推。[1](P260)個別類推是最常見的類推適用方式,其根據(jù)在于不同的案件事實(shí)彼此“相類似”,也即二者在若干觀點(diǎn)上一致,其余則否,但不一致之處不足以排斥“相類似”的法律評價。上文中所舉的我國刑事訴訟法的漏洞及填補(bǔ)事例,幾乎都屬于這種個別類推。此外還有若干其它事例。如在刑事訴訟實(shí)踐中的財產(chǎn)刑執(zhí)行階段,極有可能出現(xiàn)案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出權(quán)屬異議的情形,我國刑事訴訟法對出現(xiàn)這種情形時如何處理并未規(guī)定。但《民事訴訟法》第204條對民事案件執(zhí)行中案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出書面異議的情形作出了規(guī)定,要求人民法院應(yīng)當(dāng)自收到書面異議之日起15日內(nèi)審查,理由成立的,裁定中止對該標(biāo)的的執(zhí)行;理由不成立的,裁定駁回。因此,在財產(chǎn)刑執(zhí)行中出現(xiàn)上述情況時,基于財產(chǎn)刑執(zhí)行與民事案件執(zhí)行之間的“類似性”,可以直接類推適用民事訴訟法中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

    (三)整體類推

    在許多情況下,類推適用并非僅僅把一個法律規(guī)范準(zhǔn)用在一個它未曾規(guī)整的案件事實(shí)上,而是將由多數(shù)針對不同的構(gòu)成要件賦予相同法效果的法律規(guī)定得出“一般的法律原則”,該原則在評價上也可同樣適用到法律并未規(guī)整的案件事實(shí)上,這就是“整體類推”。[1](P260)整體類推的原理在于通過對諸多法律規(guī)范的歸納,總結(jié)出法律所包含的原則,并將該原則適用于法律未明白規(guī)整的事實(shí),在該事實(shí)中,不存在例外不得適用該原則的理由。如關(guān)于不公開審判,國外的立法通常以較為靈活寬泛的詞語進(jìn)行規(guī)范,將裁量權(quán)交由法官行使,如在日本,法律規(guī)定全體法官認(rèn)為審理可能有危害公共秩序和社會良俗時,可不公開審判。[6](P159)但我國則是明文列舉了不公開審判的幾種原因,依昭我國《刑事訴訟法》第152條規(guī)定,人民法院審判第一審案件應(yīng)當(dāng)公開進(jìn)行。但是有關(guān)國家秘密或者個人隱私的案件,不公開審理;《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國刑事訴訟法>若干問題的解釋》第121條規(guī)定,審判案件應(yīng)當(dāng)公開進(jìn)行。但是涉及國家秘密或者個人隱私的案件,不公開審理;對未成年被告人案件的審理,適用相關(guān)規(guī)定;對于當(dāng)事人提出申請的確屬涉及商業(yè)秘密的案件,法庭應(yīng)當(dāng)決定不公開審理。綜合這些規(guī)定,我們可以得出一個法律原則,即通過價值權(quán)衡,若公開審判所帶來的負(fù)面效應(yīng)大于公開審判所帶來的益處,審判就可以不公開。因此,當(dāng)實(shí)踐中出現(xiàn)以上情形時,法院可以依此原則決定不公開審判。

    四、刑事訴訟法類推適用應(yīng)遵循的原則

    (一)合憲性原則

    在法律解釋準(zhǔn)則的許多法倫理原則中,其享有憲法位階者更顯重要,尤以憲法基本權(quán)部分中之原則及價值決定為然。例如,人性尊嚴(yán)的優(yōu)越地位、對人的自由范圍之廣泛保護(hù)、平等原則。在司法過程中,相對于其它將使規(guī)定違憲的解釋,應(yīng)優(yōu)先選擇依其余解釋標(biāo)準(zhǔn)仍屬可能,且并不抵觸憲法原則的解答,以此種方式被解釋的規(guī)定是有效的規(guī)定,由此推得:在多數(shù)可能的解釋中,應(yīng)始終優(yōu)先選用最能符合憲法原則者。[1](P217)類推適用作為一種漏洞填補(bǔ)方式,屬于廣義上的法律解釋,因此同樣要遵循合憲性原則,不得違背憲法的基本精神。尤其是禁止違反法律保留原則的類推適用,也就是說,對于干預(yù)基本權(quán)之強(qiáng)制處分,必須有法律事先的明文授權(quán)為依據(jù),若予類推適用,則直接違反具有憲法位階的法律保留原則。[7](P21)

    如我國《刑事訴訟法》第116條和第117條從字面上分別規(guī)定了對犯罪嫌疑人的郵件、電報的扣押和存款、匯款的查詢、凍結(jié),而并未規(guī)定對其他人的郵件、電報可以扣押,也未規(guī)定對其他人的存款和匯款可進(jìn)行查詢和凍結(jié)。從體系和目的解釋的角度來看,此處的“犯罪嫌疑人的郵件、電報、存款、匯款”應(yīng)解釋為“犯罪嫌疑人享有所有權(quán)的郵件、電報、存款、匯款”。因?yàn)榈?41條是關(guān)于扣押的一般規(guī)定,該條規(guī)定在勘驗(yàn)、搜查中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種物品和文件,應(yīng)當(dāng)扣押。在此并未對物品和文件加以“犯罪嫌疑人的”的限定。而第116條和第117條是關(guān)于扣押郵件、電報和查詢、凍結(jié)存款、匯款的特別規(guī)定,在這兩條中均加上了“犯罪嫌疑人的”這一限定語。因此綜合以上條款,根據(jù)立法前后一致的體系解釋方法和目的解釋方法,這里的“犯罪嫌疑人的”應(yīng)理解為“犯罪嫌疑人所有”,而不是“犯罪嫌疑人占有”。據(jù)此偵查機(jī)關(guān)只能扣押犯罪嫌疑人所有的郵件、電報,包括犯罪嫌疑人寄給他人以及他人寄給犯罪嫌疑人的郵件和電報,甚或他人寄給犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)交其他人的郵件、電報,也只能查詢和凍結(jié)犯罪嫌疑人所有的存款和匯款,包括以真名、化名存入的存款和匯款,或者以他人名義存入的款項(xiàng)。但是偵查機(jī)關(guān)不得在辦案過程中以類推適用第116、117條為借口對明知是屬于犯罪嫌疑人以外的人,如被害人、證人或其他任何第三人所有的郵件、電報進(jìn)行扣押,也不得對他們所有的存款和匯款進(jìn)行查詢、凍結(jié),即使郵件、電報為犯罪嫌疑人占有,或存款、匯款是以犯罪嫌疑人的名義。因?yàn)榭垩亨]件、電報和查詢、凍結(jié)存款是對公民的通信自由和通信秘密、公民的私有財產(chǎn)權(quán)這類憲法位階的公民基本權(quán)利進(jìn)行限制的強(qiáng)制性措施,必須由刑事訴訟法明確授權(quán)才可以實(shí)施,而不得由偵查機(jī)關(guān)任意類推適用于犯罪嫌疑人以外的其他人。

    (二)不得作不利于當(dāng)事人的類推原則

    司法者在刑事訴訟中進(jìn)行刑事訴訟法的類推適用時,不得任意縮減當(dāng)事人尤其是犯罪嫌疑人、被告人、被害人的程序性權(quán)利,不得因類推適用而使當(dāng)事人的地位更為不利。類推適用畢竟是一種突破法律規(guī)范文義的漏洞填補(bǔ)手段,若因類推的適用而使當(dāng)事人受損,就難以說明其具有正當(dāng)性。實(shí)際上,這項(xiàng)原則也是合憲性原則的必然延伸。憲政主義要求以明確的權(quán)利體系保障公民的人身、政治、經(jīng)濟(jì)、社會等諸項(xiàng)權(quán)利,并要對政府行為的邊界進(jìn)行劃分,對政府權(quán)力進(jìn)行限制。對公民的財產(chǎn)、自由等權(quán)利若沒有法律明文規(guī)定,就不得隨意限制或剝奪。程序性權(quán)利,尤其是刑事訴訟中的程序性權(quán)利,對于公民來說也同樣重要,若得不到完善的保障,就等于是間接對財產(chǎn)、自由等實(shí)體性權(quán)利的侵害。因此,司法者不得借類推適用對當(dāng)事人的程序性權(quán)利隨意縮減、限制,使其比不適用類推時更為不利,否則就是對現(xiàn)代法治精神及憲政主義的背棄。

    以德國刑事訴訟法為例,基于刑事訴訟的無罪推定原則,其刑事訴訟法中并無類似于民事訴訟中的缺席判決程序。因此在刑事訴訟中,如果被告不出庭,不得類推適用民事訴訟法中的缺席判決程序,也不得因此認(rèn)定被告已承認(rèn)有罪或主張被告有罪。[5](P115)因?yàn)樾淌略V訟與民事訴訟不同,在民事訴訟中基于效率的考慮,對于當(dāng)事人的處分權(quán)給予相當(dāng)大程度的尊重,當(dāng)事人可以自由處分其實(shí)體和程序權(quán)利。但刑事訴訟涉及犯罪嫌疑人、被告人的生命、自由和財產(chǎn)等重大權(quán)益,因此他們始終受無罪推定、疑罪從無等原則的保護(hù),對他們的辯護(hù)權(quán)、沉默權(quán)、會見權(quán)、調(diào)查證據(jù)申請權(quán)等要給予嚴(yán)格的保障,而對其處分權(quán)卻有諸多限制,如犯罪嫌疑人不得同意被羈押或逮捕。故綜合上述理由,對于不出庭的被告人不得類推適用民事訴訟法的缺席判決程序認(rèn)定其有罪,否則就是對其辯護(hù)權(quán)等程序性權(quán)利的縮減。

    (三)必要的司法克制原則

    如上所述,司法者在刑事訴訟中采取類推適用等漏洞填補(bǔ)手段時,其目的在于尋找可供利用的規(guī)范以解決糾紛,即使可稱之為“法律內(nèi)法的續(xù)造”,類推適用也是和法官造法不同的。司法者以解決法律爭議為天職,其職責(zé)是將法律適用于案件事實(shí),以和平的方式解決爭端,當(dāng)有現(xiàn)成的法律規(guī)范時,司法者要予以適用,當(dāng)現(xiàn)有法律的規(guī)定含糊不清或模棱兩可時,司法者要進(jìn)行解釋,在沒有可適用于案件的法律依據(jù)時,就必須進(jìn)行漏洞的填補(bǔ)。因此,對于司法者來說,類推適用手段已經(jīng)是裁決案件的輔助手段,或者說是一種最后的手段,即當(dāng)現(xiàn)行的實(shí)在法淵源或非實(shí)在法淵源不能給他以任何指導(dǎo)時或當(dāng)有必要廢除某個過時的先例時他所必須訴諸的一個最后手段。因此,類推適用等漏洞填補(bǔ)手段與所謂超越法律的法的續(xù)造,或稱法領(lǐng)域漏洞的填補(bǔ)這種純粹的法官造法是顯然不同的。“首次以類推適用或目的論限縮的方式填補(bǔ)法律漏洞,這是一種有創(chuàng)意的認(rèn)識行為,假使其被追隨,它也就擴(kuò)充了可供適用規(guī)范的庫存,雖然如此,它仍舊與公布法律那樣的立法行為不同。為漏洞填補(bǔ)者仍然認(rèn)其為認(rèn)識行為,而非意志決定。借此發(fā)現(xiàn)的法命題,其嗣后被適用的原因,不在于它是由有權(quán)立法者所制定,而是因法院認(rèn)其正確而予適用。”[1](P278)

    目前我國一些學(xué)者倡導(dǎo)我國也應(yīng)實(shí)行司法能動主義,認(rèn)為在我國實(shí)行司法能動主義能夠在適用法律時實(shí)現(xiàn)社會價值、公共政策、公平效率等因素的有效整合,克服立法的局限性和司法的有限性,最終實(shí)現(xiàn)法律效果和社會效果的統(tǒng)一。[9]本文的主旨是刑事訴訟法的類推適用,是一種刑事訴訟的方法論探討,它要解決的問題始終是如何發(fā)現(xiàn)適當(dāng)?shù)囊?guī)則以做出案件的裁判,而不是追求法官過于積極的造法以改變現(xiàn)有法律秩序,司法者的類推適用固然也是一種能動,或稱之為“積極司法”更為恰當(dāng)些,但和司法能動主義的要旨是顯不相同的。所以在進(jìn)行類推適用時,司法者必須保持必要的克制,分清漏洞填補(bǔ)與法官造法的界限,不宜對立法者基于各種考慮而無意確立的法律制度進(jìn)行所謂“領(lǐng)域漏洞”的填補(bǔ),否則不僅無助于正在進(jìn)行的刑事司法改革,反而會導(dǎo)致整體改革的秩序更加混亂。




    注釋:
    [1][德]卡爾·拉倫茨.法學(xué)方法論[M].陳愛娥,譯.北京:商務(wù)印書館,2005.
    [2]孔祥俊.法律方法論[M].北京:人民法院出版社,2006.
    [3][德]伯恩·魏德士.法理學(xué)[M].丁小春,等譯.北京:法律出版社,2003:144.
    [4]萬毅.非法證據(jù)排除規(guī)則若干操作問題研究[J].中國刑事法雜志,2007,(3):78.
    [5][德]克勞思·羅科信.刑事訴訟法[M].吳麗琪,譯.北京:法律出版社,2003.
    [6][日]田口守一.刑事訴訟法[M].劉迪,等譯.北京:法律出版社,2000.
    [7]林鈺雄.刑事訴訟法[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2005.
    [8]縱博,郝愛軍.臺灣地區(qū)公訴權(quán)制約機(jī)制及其借鑒意義[J].臺灣研究集刊,2009,(4):31.
    [9]王建國.司法能動的正當(dāng)性分析[J].河北法學(xué),2009,(5):152.

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