[ 肖佑良 ]——(2016-2-1) / 已閱5500次
刑法之大道至簡
內(nèi)容提要:刑法規(guī)范是事實與價值的有機統(tǒng)一體,具體表現(xiàn)為主客觀相統(tǒng)一的有機整體。刑法規(guī)范具有明確的適用范圍,并不是放之四海而皆準的。刑法規(guī)范既是主觀與客觀的統(tǒng)一,又是形式與實質(zhì)的統(tǒng)一,還是行為與結(jié)果的統(tǒng)一,從而決定了犯罪論體系之爭議,形式解釋論與實質(zhì)解釋論之爭議,行為無價值論與結(jié)果無價值論之爭議,都是偽命題。所有的犯罪論體系僅是表現(xiàn)形式的不同,核心都是主客觀相統(tǒng)一的原則,不存在孰優(yōu)孰劣的問題。智能機器時代,機器不能被騙的公理已不合時宜。
關(guān)鍵詞:刑法規(guī)范;主客觀相統(tǒng)一;三大爭議;偽命題;機器被騙
刑法規(guī)范是什么?一方面,法律是準繩,刑法規(guī)范是價值標準,具有價值屬性。另一方面,刑法規(guī)范是抽象的事實,具有事實屬性。刑法規(guī)范的這兩種屬性是相互依存、不可分割的,這就決定了刑法規(guī)范本身,既不同于純粹的事實,也不同于純粹的價值,而是界于兩者之間的事實與價值的有機統(tǒng)一體,具體表現(xiàn)為主客觀統(tǒng)一的有機整體。
價值標準都是有適用范圍的。超出了價值標準的適用范圍,這個價值標準就沒有意義了。刑法規(guī)范作為價值標準,具有同樣的性質(zhì)。然而,刑法學家對此認識模糊,在他們心目中刑法規(guī)范似乎是放之四海而皆準的,突出表現(xiàn)為沒有犯罪圈概念。所謂犯罪圈就是指刑法規(guī)范所調(diào)整的行為類型的范圍,通常就是指在同類行為中社會危害性最為突出、最典型的行為類型。無論何種犯罪行為,都對應存在有合法的相同行為類型。例如,故意殺人的犯罪行為,對應有合法的殺人行為(正當防衛(wèi)的殺人、對死刑犯的執(zhí)行等)。顯然,就合法行為而言,刑法分則規(guī)范是完全不能適用的。需要強調(diào)的是,犯罪行為與合法行為的差別,主要不是行為本身,而是行為背景不同。
中間行為是爭議的源泉。在典型的犯罪行為與合法行為之間,存在著既不是典型的犯罪行為,也不是合法行為,而是界于兩者之間的中間行為。這種中間行為應如何處理的問題,長期以來,理論界眾說紛紜,實務界莫衷一是。這就是洞穴奇案五彩繽紛的原由。事實上,典型的犯罪行為沒有爭議,合法行為也沒有爭議,只有中間行為才會產(chǎn)生爭議。中間行為之所以產(chǎn)生罪與非罪的爭議,原因是行為的背景中為社會容忍的因素和不為社會容忍的因素并存。筆者認為,在這種情況下,應當遵循刑法的謙抑性原則,必須證明入罪的理由(社會不能容忍的因素)明顯超過出罪的理由(社會容忍的因素),類似于正當防衛(wèi)明顯超過必要限度的情形一樣,才能作出入罪的決定。否則,只能作出無罪的判斷。因此,刑法規(guī)范的適用,只有樹立犯罪圈概念,建立典型犯罪行為類型和合法行為類型兩個參照的標準,將生活事實與兩個標準進行比較對照,才能作出罪與非罪的正確結(jié)論。與此相適應,對中間行為作出入罪判斷之后,客觀上要求對法定刑的適用應更加靈活,減輕處罰不受限制,直至免除處罰。
刑法規(guī)范作為事實與價值的有機統(tǒng)一體,決定了刑法規(guī)范既是形式與實質(zhì)的統(tǒng)一,也是行為與結(jié)果的統(tǒng)一,具有不可分割的屬性。這就意味著形式解釋與實質(zhì)解釋的爭議沒有任何意義,行為無價值論與結(jié)果無價值論的爭議沒有任何價值。一方面,沒有實質(zhì)的純粹形式解釋是不存在的,沒有形式的純粹實質(zhì)解釋也是不存在的。另一方面,沒有結(jié)果的行為是無法想像的,沒有行為的結(jié)果也是無法想像的。刑法規(guī)范與生活事實比較,無論形式與實質(zhì),還是行為與結(jié)果,都是不同層次的概念,不能混為一談。然而,我國刑法學界發(fā)生的《形式解釋論再宣示》與《實質(zhì)解釋論再提倡》的論戰(zhàn),諸如此類,實質(zhì)是理論研究走入極端的表現(xiàn),是國外刑法學中的對立零和思維作祟的結(jié)果。將形式與實質(zhì)對立起來,將行為與結(jié)果對立起來,排斥兩者共生共融,背離了刑法規(guī)范本身的屬性,必然導致結(jié)論的不準確性。例如把籠中鳥放飛,把價值連城的珠寶扔到海里等構(gòu)成故意毀壞財物罪的觀點。就是由于沒有形式的約束,實質(zhì)解釋就無邊界可言,猶如脫韁的野馬,容易人為地擴大了刑法規(guī)范調(diào)整的范圍,無形之中架空了罪刑法定原則。有人竟然宣稱自己為堅定的實質(zhì)解釋論者,達到不識廬山真面貌,只緣身在此山中的境界,令人汗顏。
我國刑法學界還有一大爭議,那就是犯罪論體系之爭。所謂犯罪論體系,就是一個把生活事實與刑法規(guī)范進行匹配的工具。自然,最直接最簡單的匹配路徑就是把刑法規(guī)范作為不變的目標,從生活事實中歸納提取刑法規(guī)范的要件事實,一旦提取成功,就以該刑法規(guī)范對生活事實進行定性。這種直接定性的方法是一種歸納思維,或者說是立法思維。因為法條本身就是從許多實際案例中歸納提取構(gòu)成要件而來的。不管是英美的雙層次,還是德日的三階層,或者中俄的四要件,都是將刑法規(guī)范這個整體分解為幾個考察的視角,然而應用于考察生活事實,目的是作出生活事實與刑法規(guī)范是否符合的判斷。可見,這幾種犯罪論體系都是析罪定性的方法路徑而已。而方法路徑之不同,是絕對不會影響案件事實本身性質(zhì)的。有學者將不同的犯罪論體系用在同一個案件事實,居然得出定性不同的結(jié)論。這是非常荒謬的。
我國刑法學界對三階層所謂的“層層遞進”的邏輯性很癡迷,還感染了不少的學子。然而,所謂三階層的邏輯性,其實不過是個幻覺,不可能找到實例能夠證明的,完全是我國刑法學家杜撰出來自娛自樂的空中樓閣。刑法規(guī)范本身的屬性,決定了三階層的該當性評價,本質(zhì)上就是事實與價值的判斷,就是主客觀相統(tǒng)一原則的適用。認為該當性只是形式判斷的觀點,不過是掩耳盜鈴,自欺欺人。尤其不可思議的是,犯罪行為符合該當性,合法行為也符合該當性。這顯然犯了邏輯上的錯誤,是自相矛盾的。因為該當性的判斷,必須站在國家的立場上,全面衡量生活事實,才能得出該當性是否符合的結(jié)論。三階層的違法性階層本身就是冗余而不必要的。凡是符合該當性的,必定成立違法性。舍棄多余的違法性階層,所謂的層層遞進的邏輯性還存在么?再者,有責性也是多余的,因為該當性本身就包括了有責性。既然該當性是主客觀相統(tǒng)一的,將有責性人為地分離出來就沒有必要。事實上,三階層的設計者基于強調(diào)出罪機制的考慮,重復設計了違法性和有責性階層。這樣做的優(yōu)勢就是突出了三階層體系的出罪機制,把正當防衛(wèi)、緊急避險納入其中。缺陷就是犯了重復和自相矛盾的邏輯錯誤。另外,三階層的順序完全是可以顛倒的。一個案件按三階層分析后,再按倒置的三階層進行分析,結(jié)果必定是相同的。這也能充分說明“層層遞進”的邏輯性是幻覺。
犯罪論體系的表現(xiàn)形式各不相同,但內(nèi)容實質(zhì)都是主客觀相統(tǒng)一的原則。犯罪論體系作為在生活事實與刑法規(guī)范之間架設橋梁的工具,必定要與刑法規(guī)范本身的屬性相適應,從而決定了主客觀相統(tǒng)一的原則是所有犯罪論體系永恒不變的內(nèi)核。英美的雙層次是主客觀相統(tǒng)一的,四要件一直是強調(diào)主客觀相統(tǒng)一的,從上述分析可知,德日的三階層(舍棄違法性階層后)同樣也是主客觀相統(tǒng)一的。由此可見,世界上三大犯罪論體系其實沒有什么本質(zhì)上的區(qū)別。因此,所謂將四要件推倒重來的“重構(gòu)論”觀點,是非常不明智的。
三大犯罪論體系,各有優(yōu)劣,不分上下。相對而言,英美的雙層次再結(jié)合判例的模式比較好操作些;而四要件簡單易學,但是入罪容易出罪難;三階層突出出罪機制,但是不容易掌握。如前所述,典型犯罪行為和合法行為是沒有爭議的,唯有中間行為才是爭議之源。對于中間行為的處理,雙層次最具優(yōu)勢,因為雙層次采用一個又一個的判例來對罪與非罪之間的模糊地帶(中間行為的集合)進行標記,相當于對應罪名的第二次立法一樣,今后再遇到中間行為可對照先前的判例進行處理,具有很好的靈活性。四要件理論的出罪入罪機制是合體同一的,由于沒有犯罪圈概念,各構(gòu)成要件沒有明確的規(guī)格標準可循,往往入罪考慮之后,不容易自己反省再作出罪的考慮,結(jié)果入罪容易出罪難。這一缺陷是“重構(gòu)論”者要推翻四要件理論的最主要理由之一。三階層處理中間行為,由于有違法性和有責性階層的設計,使得中間行為中可寬容的因素得以突出,強化了出罪機制,相對而言有利于被告人出罪。當我們弄清楚個中的原由之后,很容易找到克服四要件理論缺陷的辦法,那就是樹立犯罪圈概念,嚴格把握構(gòu)成要件的規(guī)格標準,四要件理論缺陷將迎刃而解。處理中間行為時,嚴格把握好社會不容忍因素要明顯超過社會容留因素(例如大學生掏鳥案,主觀明知的證據(jù)要遠遠超過主觀不明知的證據(jù)),才能考慮入罪,而且法定刑的適用應當允許減輕處罰不受限制,直至免除處罰。這樣一來,應用四要件理論來處理洞穴奇案、大學生掏鳥案、高尚挪用資金案之類的棘手案件,也將實現(xiàn)雙層次同樣的效果,得心應手,游刃有余。因此,四要件理論本身并沒有問題,經(jīng)過調(diào)整,完全可以滿足建設中國特色社會主義法律體系的需要。所謂的四要件理論的缺陷,基本上都是誤解和偏見。用三階層取代四要件之類的言行,實際就是誤入迷途之后的盲動,有人是要犯歷史性錯誤的。另外,對于入罪的中間行為,法定刑的適用不受限制是必要的,因為中間行為本身就與典型犯罪行為差別明顯,而法定刑是針對典型犯罪行為設置的,自然不能機械地適用于中間行為。否則,就可能會出現(xiàn)減輕處罰后,量刑仍然明顯過重的情形。
刑法相對成熟,創(chuàng)新空間有限。我國刑法學界最大的問題就是自娛自樂,不切實際,熱衷于一些無謂的爭論,試圖取得理論創(chuàng)新。《刑法知識論》,《犯罪論體系的改造》等學術(shù)著作,其中口水太多,有建設性的觀點,實在少之又少,對司法實踐沒有什么指導價值,學術(shù)價值也很有限。從書中可以看出,作者們的實務經(jīng)驗非常有限。《犯罪論體系的改造》中僅有的幾個案例,就有兩個出問題,連撬鎖盜竊摩托車的主從犯都搞顛倒了。沒有豐富的實務經(jīng)驗,談論犯罪論體系的重構(gòu)或者改造,純屬紙上談兵,沒有實際意義,甚至還會出現(xiàn)常識性的錯誤。在司法實務中,有相當數(shù)量的罪名,例如以危險方法危害公共安全罪,非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪,開設賭場罪,容留他人吸毒罪等,司法適用中問題嚴重,急需刑法學界進行研究,提出如何防范的措施和辦法。刑法學家深入實務界,幫助解決實務中的難題,同樣是了不起的成就,刑法學家似乎不屑一顧。然而,有關(guān)行為無價值論與結(jié)果無價值論的爭議,犯罪論體系的爭議等議題,本身就是偽命題,著書立說再多,也沒有實際價值可言,不少刑法學者卻樂此不疲,導致理論與實踐嚴重脫節(jié)。
刑法之美在于簡單。我們有些刑法學家把簡單的問題搞得很復雜,美其名曰充分地釋法說理,把案件的處理當成了寫畢業(yè)論文。這種做法,根本無法適應實務剖門辦案的需要,不少學子受到了誤導。例如,撿拾他人信用卡在柜員機上使用的情形,本來高檢院有明確的司法解釋,這個解釋是經(jīng)過法學家和技術(shù)專家聯(lián)合論證的結(jié)果,是符合客觀事實的。然而,有學者固執(zhí)己見,照抄日本刑法學家的觀點,認為構(gòu)成盜竊罪。張明楷教授曾經(jīng)寫了一篇很長的論文——《也論用拾得的信用卡在ATM機上取款的行為性質(zhì)》。筆者掃描了一下這篇文章,發(fā)現(xiàn)作者不了解柜員機的工作原理,其盜竊的觀點是基于所謂的“機器不能被騙”的公理演繹而來的,是主觀臆測的產(chǎn)物,背離了客觀事實。這種長篇大論式的釋法說理,足以把人的頭腦搞暈,使人覺得似乎是有道理的。然而,對于了解柜員機基本知識的人,一看就知道犯了不切實際的錯誤。這種與事實不符的論文,沒有價值可言。疑難案件之所以疑難,除了前述中間行為案件外,一般都是知識面有缺陷,尤其是對案件所發(fā)生領域的相關(guān)基本知識有欠缺,導致案件事實不清的緣故。因此,彌補知識不足是疑難案件迎刃而解的捷徑,既簡單又快捷,企圖通過長篇法理論證來解決事實不清的案件,是方向性錯誤,極易誤入歧途。
機器不能被騙的公理已經(jīng)過時了。在機器時代,這個公理是符合事實的;在智能機器時代,這個公理就不符合事實了。現(xiàn)在已經(jīng)能夠生產(chǎn)出與六七歲兒童智能相當?shù)臋C器人了,智能機器人在不久將來會進入千家萬戶。尤其在戰(zhàn)場上,無人操控的智能戰(zhàn)斗機器人早就有了。“機器不能被騙”的觀點已經(jīng)不合時宜,刑法學家似乎還沒有意識到智能機器時代的到來。再來看撿拾他人信用卡在柜員機上使用的情形,他人在柜員機上使用,主人在柜員機上使用,兩者的操作完全一樣。按照張明楷教授的觀點,他人使用是違背銀行意志(盜竊),主人使用符合銀行意志,這難道不是主觀臆測么?事實上,柜員機只是一款低級的智能機器,柜員機具有“意識”和“代表銀行意志”,也是比較過去的機器而言的。其實,柜員機的所謂“意識”和“代表銀行意志”是特指當客戶在柜員機上辦理存款、取款業(yè)務時,人機互動交流,柜員機代表銀行為客戶辦理了存款、取款業(yè)務。柜員機有“意識”,例如按下取款鍵,立即就有反應等;柜員機有“判斷”,例如輸入密碼不對時,要求重新輸入等;柜員機有“行為”,例如取款交易成功后,自動支付現(xiàn)金等。需要特別強調(diào)的是,這里所說的柜員機代表銀行意志,并不是指柜員機本身代表銀行意志,而是指柜員機實施了為客戶辦理了存款、取款業(yè)務這個行為本身,是代表了銀行意志的。當然這個行為的實施是通過運行電腦程序進行的,而電腦程序恰好又是銀行意志的固化。換言之,就辦理存款、取款業(yè)務這個行為而言,柜員機是代表銀行意志的,離開了這個行為,柜員機無意識意志可言,這是人與柜員機之間的顯著差別。正是基于這種行為事實本身,才得出柜員機具有“意識”和“代表銀行意志”這種觀點的。存款、取款都是雙方之間的交易行為,柜員機實際是代表銀行一方的具有交易功能的智能機器。信用卡詐騙罪與詐騙罪不同,不要求柜員機產(chǎn)生所謂的“錯誤認識”,只要成立冒用他人的名義使用信用卡就足夠了。所謂冒用他人名義,表現(xiàn)為未經(jīng)授權(quán)使用代表他人身份信息的信用卡賬號和密碼。撿拾他人信用卡在柜員機上使用的行為實質(zhì),就是行為人冒用他人的名義,向柜員機提出取款請求。柜員機收到行為人的取款請求,由于密碼與賬號正確匹配,行為人的取款請求被視為銀行卡主人提出的。接著取款請求被傳送到后臺服務器,后臺服務器從數(shù)據(jù)庫中調(diào)出相應賬號的存款余額等賬戶信息,判斷是否符合取款條件。當請求取款的金額小于存款余額時,服務器就同意取款,從余額中扣除取款金額后,接著向柜員機返回執(zhí)行指令。這個執(zhí)行指令是柜員機付款機構(gòu)的電子開關(guān)(鑰匙),柜員機收到這個鑰匙之后,才能自動進行付款操作。顯而易見,這種情形就是冒用他人信用卡的情形,信用卡詐騙罪的觀點是符合客觀實際的。張明楷教授所謂的盜竊論,沒有任何事實依據(jù),是無本之木、無源之水。需要說明的是,這種冒用情形的詐騙,沒有產(chǎn)生“錯誤認識”,是機器被騙的低級形式。隨著人工智能的進步,產(chǎn)生“錯誤認識”的機器被騙的更高級形式,會應運而生,不以法學家的意志為轉(zhuǎn)移。
作者單位:湖南省城步苗族自治縣人民檢察院 肖佑良