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    [ 巫水清清 ]——(2022-12-28) / 已閱1918次

    實踐是檢驗法學(xué)理論的唯一標(biāo)準(zhǔn)

    實體法的定義,是社會矛盾+國家解決辦法。例如,《中華人民共和國刑法》第二百三十二條:故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節(jié)較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。其中,“故意殺人的”,“情節(jié)較輕的”是代表社會矛盾,“處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑”,“處三年以上十年以下有期徒刑”是代表國家解決社會矛盾的辦法。
    程序法的定義,是國家解決社會矛盾的方法、步驟+否則訴訟行為無效的法律后果(通常省略)。例如,《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十八條:訊問犯罪嫌疑人必須由人民檢察院或者公安機關(guān)的偵查人員負責(zé)進行。訊問的時候,偵查人員不得少于二人。犯罪嫌疑人被送交看守所羈押以后,偵查人員對其進行訊問,應(yīng)當(dāng)在看守所內(nèi)進行。該條文明確了訊問犯罪嫌疑人的方式、方法、地點,該條文省略了法律后果,即違反該條文的訴訟行為無效。
    法律是客觀事物或者現(xiàn)象的法。實體法中描述社會矛盾的文字符號,例如,“故意殺人的”,所對應(yīng)的是現(xiàn)實社會中的客觀事物或者現(xiàn)象,是通過描述本質(zhì)(區(qū)別于其他客觀事物或者現(xiàn)象的特征)來代表客觀事物或者現(xiàn)象的。實體法中描述國家解決辦法的文字符號,例如“處死刑、無期徒刑或者十年以上的有期徒刑”,也是通過描述本質(zhì)來代表客觀事物或者現(xiàn)象的。還有,程序法中的文字符號,例如上述第一百一十八條,同樣對應(yīng)了客觀事物或者現(xiàn)象,也是通過描述本質(zhì)來代表客觀事物或者現(xiàn)象的。因此,法律都是客觀事物或者現(xiàn)象的法。這里多次提及的客觀事物或者現(xiàn)象,彼此內(nèi)容各不相同,不能混為一談。由于客觀事物或者現(xiàn)象本身都是封閉的、確定的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系,法律自然也是封閉的、確定的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系。特別要強調(diào)的是,實體法和程序法都是法律,但是實體法所對應(yīng)的客觀事物或者現(xiàn)象,與程序法所對應(yīng)的客觀事物或者現(xiàn)象,兩者性質(zhì)不同,不能使用同一概念表達。所以,法律的定義,必須分別進行定義,實體法是實體法的定義,程序法是程序法的定義,不能混為一談。舉個例子,狍子是陸生動物,鯉魚是水生動物,狍子和鯉魚不能使用同一概念表達。否則,只能是共性特征的描述,即狍子和鯉魚都是動物。這種共性特征的描述,幾乎沒有價值可言。
    西方法學(xué)中法律定義的虛擬化。在西方法學(xué)語境中,法律是人類的作品,是文字符號技術(shù)。由于實體法與程序法都是文字符號,兩者在性質(zhì)上是沒有差別的。也就是說,西方法學(xué)中,法律就是文字符號本身,僅有文字符號自身概念的意義,與文字符號所對應(yīng)的客觀事物或者現(xiàn)象沒有直接關(guān)系。西方法學(xué)強調(diào)法律規(guī)范的文字符號,具有高度的形式性,形式的意義甚至大于內(nèi)容的意義,并且將法律規(guī)范的文字符號設(shè)定為西方法學(xué)中“法律”的形式。同時,西方法學(xué)中又設(shè)定“法律”的本質(zhì),是法的意志性與規(guī)律性、階級性與共同性、利益性與正義性等,眾說紛紜。于是,“法律”的形式與“法律”的本質(zhì),被西方法學(xué)家人為地組合成為一種虛擬的“法律”事物。這種虛擬的“法律”事物,涵蓋了實體法與程序法,現(xiàn)實中是根本不存在的。原因就在于,西方法學(xué)中所謂“法律”的形式,本身就是客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì),就是代表客觀事物或者現(xiàn)象的。西方法學(xué)家將現(xiàn)實存在的客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì),作為一種虛擬“法律”事物的形式,也就是將法律規(guī)范的文字符號作為虛擬的“法律”事物的形式。這種虛擬的“法律”事物,現(xiàn)實中當(dāng)然是找不到原型的。這種虛擬的“法律”事物,直接導(dǎo)致西方法學(xué)中,所有法學(xué)流派的“法律”定義,即“法律”的本質(zhì),全部脫離了實際。將真實法律的本質(zhì),作為虛擬“法律”的形式,目光短淺,出現(xiàn)這種幼稚錯誤,簡直不可思議。據(jù)此斷定,西方法學(xué)中所謂的法學(xué)家,是一群癡迷于法律文字符號的書呆子,除了紙上談兵,啥也不會。西方的法學(xué)家都是浪得虛名的,真正的法學(xué)家還沒有出生。
    西方法學(xué)理論的虛擬化。法律的定義,是法學(xué)理論大廈的基礎(chǔ)。法律是人類的作品,是文字符號技術(shù)。這種虛擬化的“法律”定義,滋生出千姿百態(tài)的法學(xué)流派,例如,自然法學(xué)派,實證法學(xué)派,社會法學(xué)派等等,不一而足。由于“法律”是個虛擬的事物,是個虛體,不是現(xiàn)實中的客觀事物或者現(xiàn)象,不是實體。因此,無論哪一個法學(xué)流派,都沒有辦法通過實踐檢驗淘汰其他的法學(xué)流派,結(jié)果形成了眾多法學(xué)流派固執(zhí)己見的局面,誰也不服誰。基于虛擬化的“法律”定義,法理學(xué)的全部內(nèi)容,例如法律關(guān)系,權(quán)利義務(wù),法律方法等,都是天馬行空,無法通過實踐檢驗,法理學(xué)淪為徹頭徹尾的偽科學(xué),是勿庸置疑的。還有,由于法律是人類的作品,是文字符號技術(shù),受文字符號自身表達力的限制,法律自然就是一個不確定的、開放的、不協(xié)調(diào)的、不完美的體系。在法律適用過程中,必然會出現(xiàn)法律疑義、法律反差、法律沖突、法律漏洞、惡法等法律疑難問題。為了解決這些法律疑難問題,西方的法學(xué)家人為設(shè)定了法律解釋,法律推理,三段論等法學(xué)方法論。這些法學(xué)方法論,內(nèi)容晦澀難懂,深不可測,例如,拉倫茨的《法學(xué)方法論》,使人產(chǎn)生高不可攀的感覺。這完全是錯覺。所有的法學(xué)方法論,全部都是裝神弄鬼的學(xué)術(shù)垃圾,都是在玩故弄玄虛的把戲,一文不值。實際上,只要法律的文字符號回歸客觀事物或者現(xiàn)象本身,神奇的景象就出現(xiàn)了:法律是確定的、封閉的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系。舉個例子,如果“故意殺人的”僅是文字符號技術(shù),那么“故意殺人的”罪狀描述的,主要就是使用刀具將人殺死的故意致人死亡的一般情形,不能描述“把人推下懸崖摔死”、“把人燒死”等故意致人死亡的特殊情形,因而存在法律漏洞等法律疑難問題。然而,如果“故意殺人的”罪狀所描述的,是現(xiàn)實社會中故意致人死亡的客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì),那么“故意殺人的”這五個文字符號,所對應(yīng)的是客觀事物或者現(xiàn)象,它涵括了現(xiàn)實社會中千姿百態(tài)的故意致人死亡的所有具體情形,例如,把人殺死,把人毒死,把人燒死,把人掐死,把人電死,把人溺死,把人推下懸崖摔死等等,根本不存在法律漏洞等法律疑難問題。也就是說,法律規(guī)范語言文字的局限性,在客觀事物或者現(xiàn)象面前,根本就不是個問題。可見,所謂的法律疑義、法律反差、法律漏洞、法律沖突、惡法等法律疑難問題,都是基于虛擬的“法律”定義產(chǎn)生的,都是偽命題。為解決偽命題量身定制的所謂法學(xué)方法論,自然是裝神弄鬼的學(xué)術(shù)垃圾。西方法學(xué)理論的基石,即“法律”定義,出現(xiàn)虛擬化的錯誤,使得整個西方法學(xué)理論大廈全部虛擬化,例如,法律解釋,法律推理,三段論,犯罪論體系,構(gòu)成要件理論,違法性理論,責(zé)任理論,客觀歸責(zé)理論,因果關(guān)系理論等等,所有這些西方法學(xué)理論,都不對應(yīng)現(xiàn)實中的客觀事物或者現(xiàn)象,都不能通過實踐檢驗,都是虛擬理論,而且每種虛擬理論至少有兩種以上的學(xué)說。這就是為什么,幾乎所有的法律問題,西方法學(xué)的研習(xí)者總是會站成至少兩隊以上,出現(xiàn)誰也說服不了誰的奇葩景觀。
    先有實踐,后有法律。實踐在先,案例在先,立法在后,法律在后,順序不能顛倒。可是,西方法學(xué)家長期脫離實際,癡迷于法律規(guī)范的文字符號,無法自拔,產(chǎn)生了幻覺,誤以為先有立法,先有法律,后有實踐,后有案例。這是典型的書呆子思維。客觀決定主觀,順序是不可能顛倒的。我們國家的全部法律、法規(guī),無一例外,都是先有實踐,先有案例,后有立法,后有法律、法規(guī)的。
    法治就是法律說了算。法律適用,極其簡單,就是透過現(xiàn)象看本質(zhì),相同事物,相同處理。透過現(xiàn)象看本質(zhì),是其他學(xué)科認識客觀事物或者現(xiàn)象的普遍規(guī)律。具體案例是客觀事物或者現(xiàn)象,實體法中的社會矛盾也是客觀事物或者現(xiàn)象,透過現(xiàn)象看本質(zhì),當(dāng)具體案例中的客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì),與實體法中的社會矛盾(本質(zhì))相同,就將實體法中的國家解決辦法適用于具體案例,就是裁判結(jié)論。成文法,判例法,一個是本質(zhì)法,一個是形式法,形式與本質(zhì)有機統(tǒng)一,都是客觀事物或者現(xiàn)象的法,是一回事。成文法與判例法的法律適用,都是透過現(xiàn)象看本質(zhì),相同事物,相同處理。所有的行為規(guī)范,都遵循有原則,就有例外的普遍規(guī)律。法律適用同樣遵循有原則,就有例外的普遍規(guī)律。有原則,就有例外,是法律適用的第一原則。這個法律適用的第一原則,是比西方法學(xué)中的罪刑法定原則還要重要的原則。實務(wù)中機械執(zhí)法時有發(fā)生,通常就是把例外當(dāng)作原則處理,引起社會輿論強烈反彈。例如,湖南六條小魚案,天津張老太擺氣球攤非法持有槍支案,福建玩具槍案,河北為修路非法制造爆炸物案,深圳鸚鵡案等等。例外情形的判斷,不需要專業(yè)知識,遵循社會常識常情常理,就是社會公眾都能作出準(zhǔn)確判斷。然而,受過高等法學(xué)教育的人經(jīng)常判斷錯誤,案件公布后引起軒然大波。原因就在于,西方法學(xué)理論基于“法律”定義的虛擬化,原則與例外被混為一談,出錯是意料之中的。在刑法教義學(xué)中,犯罪的定義是符合構(gòu)成要件,違法且有責(zé)的行為。其中,構(gòu)成要件既符合罪,例如,故意殺人的(原則),又符合非罪,例如,正當(dāng)防衛(wèi)殺人(例外)。構(gòu)成要件這一個概念,罪是它,非罪亦是它,黑白同框,自相矛盾。尤其是在判斷違法性與有責(zé)性時,都有立場不同的二種以上理論學(xué)說,很容易出現(xiàn)違背社會公眾法感情的裁判結(jié)論。由于原則與例外被混為一談,西方法學(xué)始終未能提出法律適用的第一原則,并公之于眾。法治,就是法律說了算,與人治相對。具體案例如何處理,是由法律決定的,執(zhí)法者沒有自由裁量空間。例如,故意殺人罪有兩檔量刑幅度,貌似執(zhí)法者有選擇的余地,實則不然。因為這兩檔量刑幅度,分別包含了成千上萬種具體案例情形。如果將兩檔量刑幅度內(nèi)的成千上萬種故意殺人的具體案例情形,按照社會危害性大小進行排序,就會發(fā)現(xiàn):任何一種具體案例情形的量刑,在兩檔量刑幅度內(nèi)始終只能找到一個量刑點,與具體案例情形相對應(yīng)。故意殺人罪所有的具體情形所對應(yīng)的量刑點連接起來,就形成了一條線。因此,執(zhí)法者面對的任何故意殺人的具體案例情形,在兩檔量刑幅度組成的一條線內(nèi),始終僅有唯一量刑點與該具體案例情形相對應(yīng)。由此可見,實體法中的社會矛盾與國家解決辦法之間是一對一的對應(yīng)關(guān)系。這就意味著,法律頒布后,具體案例如何處理,完全取決于案件事實,一切以事實說話,與執(zhí)法者個人情感、價值取向無關(guān)。案件事實證據(jù)說了算,如何處理法律說了算,執(zhí)法者沒有自由裁量權(quán),這就是法治的本質(zhì)。社會矛盾與國家解決辦法之間是一對一的關(guān)系,意味著法律適用過程中,執(zhí)法者僅有事實判斷的職權(quán),只能進行事實判斷,沒有價值判斷的職權(quán),不能進行價值判斷。法律適用的價值判斷,是立法者的專屬職權(quán)。此處的結(jié)論極為重要,為人工智能電腦替代執(zhí)法者獨立處理案件提供了理論支撐。一旦實現(xiàn)人工智能電腦辦案,無論是案多人少的問題,還是長期困擾實務(wù)部門的涉法涉訴上訪的“老、大、難”問題,都將迎刃而解。
    實踐是檢驗法學(xué)理論的唯一標(biāo)準(zhǔn)。我國法學(xué)理論研究,書籍出版,核心期刊論文發(fā)表,多年來都是繁榮昌盛的景象。實際是虛假繁榮,絕大多數(shù)法學(xué)核心期刊的論文和出版的法學(xué)著作,都是虛擬理論,可謂虛擬理論滿天飛。首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院喻中教授所言:“今天的學(xué)術(shù),是專業(yè)分工的產(chǎn)物,‘為學(xué)術(shù)而學(xué)術(shù)’是一個值得提倡的追求,學(xué)術(shù)的目的就在于學(xué)術(shù)本身。把一個具體的學(xué)術(shù)問題弄清楚,就達到目的了。至于這個學(xué)術(shù)問題有沒有其他方面的價值與意義,則在所不問,至少不那么重要。”顯然,我國法學(xué)理論研究,沒有理論聯(lián)系實際的意識,沒有實踐是檢驗真理唯一標(biāo)準(zhǔn)的概念。法學(xué)院的人,癡迷于虛擬理論研究,形成一個理論研究——法學(xué)核心期刊發(fā)表論文——職稱晉升-—理論研究的內(nèi)循環(huán),自娛自樂,與社會現(xiàn)實脫節(jié)。可見,我國法學(xué)理論研究早已陷入虛擬理論的泥潭,無法自拔了。實務(wù)部門的人,對法學(xué)院的教授,務(wù)必保持清醒頭腦,沒有實踐,就沒有理論。實踐中遇到的難題,例如電信詐騙,破解之道只可能在實踐中出現(xiàn)。只有了解問題癥結(jié)所在的第一線辦案人員,才能找到有效的應(yīng)對之策。實務(wù)部門向法學(xué)教授尋求實務(wù)難題的破解之道,無異于緣木求魚。當(dāng)前,我國的法學(xué)院非常有必要重溫1978年發(fā)表的《實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)》一文,唯有堅持理論聯(lián)系實際,堅持實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),取代學(xué)派之爭(虛擬理論之爭),我國法學(xué)理論才能去偽存真,徹底拋棄照搬照抄的西方法學(xué)虛擬理論,才能破舊立新,重建中國特色的法學(xué)理論大廈,使我國法學(xué)理論成為中華民族偉大復(fù)興的標(biāo)志之一。

    作者:湖南省 巫水清清
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