[ 余秀才 ]——(2012-8-27) / 已閱86093次
日本明治政府以法國民法典為依據(jù)編纂并于1890年公布了民法典草案,但因內(nèi)容過于法國化而遭社會輿論強烈反對,終被帝國議會決定延期實施,后經(jīng)重新編纂,于1898年實施了《日本民法典》,該法典系依法國法轉(zhuǎn)而借鑒德國法制定而成[24]。但其時效制度與法、德均不同,不僅規(guī)定了時效消滅制度,還規(guī)定了時效取得制度,最關(guān)鍵者在于直接消滅實體權(quán)利,系羅馬法時效制度最完整的繼承和發(fā)揚。至于日本為何作此修改,筆者未能查知,但從1889年的《大日本帝國憲法》(即明治憲法)第二十七條“日本臣民之所有權(quán)不得侵犯。因公益需要之處分,依法律之規(guī)定。”及1947年的《日本國憲法》第二十九條“① 不得侵犯財產(chǎn)權(quán)。② 財產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容應適合于公共福利,由法律規(guī)定之。③ 私有財產(chǎn)在正當?shù)难a償下得收歸公用。”之規(guī)定看,日本這種用法律擬制強制剝奪權(quán)利人實體權(quán)利的民事立法,與其憲法相違背,使時效制度成為公民財產(chǎn)權(quán)的最大侵犯者。日本的這種矛盾使得筆者無從著手分析其時效制度之成因。
第六節(jié) 蘇聯(lián)及中國的訴訟時效制度成因
1922年蘇俄民法典揚棄了資本主義國家民法中關(guān)于時效制度的規(guī)定,將傳統(tǒng)上的“消滅時效”進行修改,創(chuàng)立“訴訟時效”制度[25]。建立訴訟時效制度的最大動因在于當時“蘇聯(lián)的民法理論認為社會主義國家反對不勞而獲,因此不承認取得時效”[26]。“中國《民法通則》受蘇聯(lián)民法理論影響,未采時效取得制度,其主要理由在于,立法者認為取得時效承認非所有權(quán)人可以基于占有取得他人所有權(quán),從而與社會主義國家提倡的拾金不昧、公物還家的傳統(tǒng)美德不符。”[27]故無論經(jīng)過多長時間,物的占有者均不應取得所有權(quán),義務人均不應免除償還義務。
第二章 時效制度與自然法
本章關(guān)鍵詞:
占有、由他人持有(或占有)的觀念占有、時效不作為拋棄推定、惡法非法
第一節(jié) 時效制度立法思想的轉(zhuǎn)變過程分析
古羅馬最初建立時效取得制度時,立法思想是國家為特定需要而強制推行,對權(quán)利人的財產(chǎn)權(quán)進行赤裸裸的剝奪,故古羅馬時效制度有實體權(quán)利消滅徹底性、時限短期性(僅為一兩年)和無例外規(guī)定(即無中止、中斷和延長的相關(guān)規(guī)定)三個特點。而時效消滅制度,其產(chǎn)生為錯誤適用時效取得制度的結(jié)果。
人們財產(chǎn)觀念隨生產(chǎn)的發(fā)展和社會的進步越來越強,古羅馬簡單、原始、粗放的時效觀念,到法國制定民法典時,已行不通,且《人權(quán)宣言》已將財產(chǎn)權(quán)保護規(guī)定在先。加之先占取得物權(quán)(特別是土地)的空間越來越小,除非是國外。此時,在“法律不保護躺在權(quán)利之上者”、“權(quán)利可拋棄”、“意思自治”等立法思想指導下,法國時效制度的立法思想在性質(zhì)上發(fā)生根本轉(zhuǎn)變——《法國民法典》第2229條規(guī)定:“為使時效完成,應具有以所有人的名義繼續(xù)、不斷、和平、公然并明顯的占有。”結(jié)合第2236條“為第三人占有者,不論經(jīng)過任何期限,不得因時效而取得所有權(quán)。因此,承租人、受托人、用益權(quán)人及其他一切非以自己作為所有人占有他人所有物的人,不得因時效而以取得所有權(quán)。”之規(guī)定,可知法國立法者們認為:在這種規(guī)定下,權(quán)利人都仍超過時效,可視為權(quán)利人拋棄財產(chǎn)權(quán)。為使此拋棄理論成立,法國民法典在第二十章對時效適用作了種種限制,力所能及地窮盡各種可能,以達一旦超過時效即可認定權(quán)利人拋棄之地步。但,拋棄畢竟僅為假設,系法律推定,是否當事人自己意思,無法得知,且考慮到表面上超過時效的結(jié)果,可能是舉證不能所致,故法國民法典又給這種拋棄理論留有后路——從第2262條“一切關(guān)于物權(quán)或債權(quán)的請求權(quán)均經(jīng)過三十年的時效而消滅……”及第2223條“審判員不得自動援用時效的方法。”之規(guī)定看,超過時效并不導致權(quán)利人實體權(quán)利消滅,仍可起訴解決,僅喪失勝訴權(quán)。至于權(quán)利人敗訴后,是否仍擁有實體權(quán)利,從法國民法典中無法直接獲知。
法國一方面規(guī)定過時效喪失所有權(quán)、占有人取得所有權(quán),另一方面又允許權(quán)利人起訴要求返還或償還,法官還不得主動審查時效,只能由義務人提出,此矛盾進一步說明喪失或取得所有權(quán)只是法律推定。但當法院判決駁回權(quán)利人訴請后,情況卻撲朔迷離,產(chǎn)生爭議:
觀點一,之所以允許權(quán)利人起訴,是因為法國民法典用幾十個條文規(guī)定了數(shù)十種中止、中斷等排除時效適用之情形,故是否真過時效,需經(jīng)法庭審理方能確定,因此,法官不能主動援引時效武斷地不予審查。而一旦判決駁回權(quán)利人訴請,說明無排除時效適用之事由,確已超過時效,那么依法國民法典相關(guān)規(guī)定,義務人應取得財產(chǎn)權(quán),權(quán)利人應喪失實體權(quán)利。從此意義上說,前述矛盾不存在。
觀點二,時效利益為民事權(quán)利,可拋棄,故如義務人不主動提出,應認定其拋棄時效利益,法官應予尊重,故不得主動援引時效進行判案。現(xiàn)關(guān)鍵問題是,占有,除直接占有外,還有觀念占有,如:我把一個包放在馬路邊,任何人都可認為我喪失了占有而拿走,此時稱為拾得遺忘物;但如我把一輛車停放于路邊,即便門未上鎖,鎖鑰亦在,任何人也不可能以為我喪失了占有而隨意開走,否則成立盜竊。義務人占有我財物幾十年又如何,只要我的觀念中我仍認為是我財物,只要我未明確表示過放棄,那任何主張我拋棄的推定都錯,太武斷。故,當權(quán)利人起訴時,已明確表明未放棄財產(chǎn)權(quán),所有推定都已不成立,此時,如仍依時效理論認定權(quán)利人拋棄財產(chǎn)權(quán),則時效制度的性質(zhì)將發(fā)生根本改變,變成與古羅馬同之法律擬制的強制剝奪。這與法國時效制度的立法思想格格不入、與《人權(quán)宣言》的憲法精神背道而馳。故應認為權(quán)利人敗訴之后不喪失實體權(quán)利。
筆者贊同觀點二。
德國時效制度的立法思想與法國一脈相承,只不過德國在第222條中規(guī)定“時效完成后,義務人有權(quán)拒絕給付。”的同時,又在同條中規(guī)定“為清償時效已經(jīng)消滅的請求權(quán)而履行的給付,雖然不知時效已經(jīng)消滅,也不得請求返還。義務人以合同予以承認或者提供擔保的,亦同。”明確承認時效不消滅實體權(quán)利。可知德國采上述觀點二做法。
前蘇聯(lián)亦采權(quán)利可拋棄理論及上述觀點二。此時,前蘇聯(lián)的立法者們認為,消滅時效滅勝訴權(quán)而存實體權(quán),再稱消滅時效不當,故改稱訴訟時效。中國與前蘇聯(lián)一脈相承。
從日本民法典的制定過程看,日本很多東西缺乏己之考慮,大量照搬照抄。唯時效制度在采“權(quán)利可拋棄理論”的同時,采上述觀點一。直接通過法院的判決和法律擬制,共同作用,剝奪權(quán)利人之財產(chǎn)權(quán)。
綜上,時效制度在立法思想上可分為三種,一是法律強制剝奪,如古羅馬;一是基于“權(quán)利可拋棄”的法律推定,如法、德、蘇、中;最后是兩者的結(jié)合,如日本。
第二節(jié) 占有與拋棄的悖論
占有理論博大精深,占有的分類亦眾說紛紜,筆者根據(jù)本文的需要,對占有重新分類如下。
一、自己占有與輔助占有(他人占有)
有學者認為,所謂自己占有,是指“占有人親自對于其物為事實上的管領”[28],筆者認為,這一表述不夠準確,故筆者將自己占有定義為:以己名義占有自己擁有所有權(quán)的財產(chǎn)的行為。
有學者認為,所謂輔助占有,是指“對于其物,系基于特定的人屬關(guān)系,受他人指示而為的占有,受雇人、學徒或基于其他類似的關(guān)系,受他人指示而對于物有管領力者,為輔助占有人”[29]。筆者認為,這一定義也不符合本文論證需要,故將之改為他人占有,并定義為:將財產(chǎn)交由他人占有的情形,而不問他人在占有時是否以其自己的名義進行,但財產(chǎn)權(quán)人和實際占有人(他人)均清楚財產(chǎn)權(quán)之歸屬,除包括上述的輔助占有外,還包括出借、出租等類似情形。
筆者認為,出現(xiàn)上述差異是因為馬俊駒、余延滿在分類時均站在實際占有者的立場和視角來分析,而筆者則是站在財產(chǎn)權(quán)人的立場和視角來進行。作這一調(diào)整,是為了本文論述的需要。
二、直接現(xiàn)實的占有和觀念占有
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